среда, 31 января 2018 г.

Появились дополнительные коды для деклараций по акцизам-112Бух

Появились дополнительные коды для деклараций по акцизам-112Бух



ФНС сообщила коды видов подакцизных товаров в отношении легковых автомобилей, которые необходимо указывать в декларациях по акцизам с 01.01.2018 (письмо от 23.01.2018 № СД-4-3/1012@). Они следующие:
  • 531 — для автомобилей с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) и до 147 кВт (200 л. с.) включительно;
  • 533 — с мощностью двигателя свыше 147 кВт (200 л. с.) и до 220 кВт (300 л. с.) включительно;
  • 534 — с мощностью двигателя свыше 220 кВт (300 л. с.) и до 294 кВт (400 л. с.) включительно;
  • 535 — с мощностью двигателя свыше 294 кВт (400 л. с.) и до 367 кВт (500 л. с.) включительно;
  • 536 — с мощностью двигателя свыше 367 кВт (500 л. с.).
Теги: АКЦИЗЫ

вторник, 30 января 2018 г.

Новый перечень медтоваров для ставки НДС 10%-112Бух

Новый перечень медтоваров для ставки НДС 10%-112Бух



С 25 января 2018 года при применении ставки НДС 10% нужно руководствоваться обновленными перечнями медицинских товаров (в редакции постановления Правительства от 23.01.2018 № 50).
Их привели в соответствие с новым ОКПД 2.
Теги: НДС

Новые выплаты в связи с рождением ребенка с 2018 года: кому положены и как их получить?-112Бух

Новые выплаты в связи с рождением ребенка с 2018 года: кому положены и как их получить?-112Бух



Документ
Комментарий
По случаю рождения детей гражданам положены пособия, предусмотренные ст. 3 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ.
С 1 января 2018 года вступили в силу положения Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ (далее – Закон № 418-ФЗ), которыми семьям с небольшим среднедушевым доходом предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в случае рождения (усыновления) первого и (или) второго ребенка.
Работодатель данные выплаты не осуществляет. За их получением необходимо обращаться:
  • при рождении (усыновлении) первого ребенка - в орган соцзащиты по месту жительства (п. 4 ст. 2 Закона № 418-ФЗ);
  • при рождении (усыновлении) второго ребенка – в орган ПФР по месту жительства (п. 5 ст. 2 Закона № 418-ФЗ).
А в случае рождения (усыновления) двух и более детей обращаться за назначением выплат в отношении одного ребенка нужно в орган соцзащиты, в отношении второго ребенка – в орган ПФР (п. 6 ст. 2 Закона № 418-ФЗ).
Кто имеет право на ежемесячные выплаты?
Выплаты положены лицам, в отношении которых одновременно соблюдаются следующие требования (п. 1, 2 ст. 1 Закона № 418-ФЗ):
  • родитель (усыновитель) является гражданином РФ и постоянно проживает на территории РФ;
  • ребенок рожден (усыновлен), начиная с 01.01.2018, и является гражданином РФ.
  • среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ по месту проживания родителя (усыновителя).
Учитывается величина прожиточного минимуму за второй квартал года, предшествующего году обращения родителя (усыновителя) за выплатой.
Среднедушевой доход семьи определяется за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения родителя (усыновителя) за выплатой. Затем 1/12 суммарной величины дохода делится на количество членов семьи (п. 8 ст. 4 Закона № 418-ФЗ).
При этом под членами семьи понимаются родители (усыновители или опекуны), супруги родителей несовершеннолетних детей, а также несовершеннолетние дети (п. 10 ст. 4 Закона № 418-ФЗ):
Доходы членов семьи учитываются до удержания НДФЛ (п. 6 ст. 4 Закона № 418-ФЗ).
В подсчет среднедушевого дохода включаются следующие суммы:
  • оплата труда (ст. 4 Закона № 418-ФЗ);
  • доходы от предпринимательской деятельности;
  • доходы от выполнения работ (оказания услуг) по ГПД;
  • пенсии, пособия, стипендии;
  • денежное довольствие военнослужащих;
  • предусмотренные законодательством компенсации за время исполнения государственных или общественных обязанностей (например, за участие в судебных заседаниях)
При этом не принимается в расчет материальная помощь, оказанная физлицу за счет бюджетных средств (п. 2 ст. 4 Закона № 418-ФЗ).
По случаю рождения (усыновления) первого ребенка за назначением выплаты вправе обратиться кто-либо из следующих лиц (п. 3 ст. 1 Закона № 418-ФЗ):
  • женщина, родившая (усыновившая) ребенка;
  • отец (усыновитель) ребенка (в случае смерти женщины);
  • опекун ребенка, если родители (усыновители) умерли (объявлены умершими) либо лишены родительских прав.
По случаю рождения (усыновления) второго ребенка на выплату имеют право женщины (мужчины), получившие сертификат на материнский капитал (п. 4 ст. 1 Закона № 418-ФЗ).
Из буквального прочтения Закона № 418-ФЗ следует, что ежемесячные выплаты не назначаются в отношении третьего ребенка и последующих детей.
Что нужно сделать для получения выплат?
В орган соцзащиты или орган ПФР необходимо представить заявление и подтверждающие документы. Их перечень приведен в Приложении № 2 к приказу Минтруда России от 29.12.2017 № 889н. В частности, к ним относятся свидетельство о рождении ребенка, справки с места работы каждого члена семьи о сумме дохода.
Заявление и документы допускается подать такими способами (п. 4, 5 ст. 2 Закона № 418-ФЗ, п. 14, 16 Приложения № 1):
  • на бумажном носителе в органы соцзащиты или ПФР непосредственно (лично или через представителя) либо через МФЦ;
  • по почте. В этом случае направляются копии документов;
  • в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
За назначением выплаты родитель (усыновитель) может обратиться в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка (п. 1 ст. 2 Закона № 418-ФЗ). При этом нужно учитывать следующее (п. 2 ст. 2 Закона № 418-ФЗ):
  • если с даты рождения (усыновления) ребенка до даты обращения за выплатой прошло шесть месяцев или менее, то выплату назначат с даты рождения (т.е. за все месяцы, предшествующие дате подачи заявления и документов);
  • если с даты рождения (усыновления) ребенка до даты обращения за выплатой прошло более шести месяцев, выплату назначат только с даты обращения (т.е. за истекшие месяцы выплату не произведут).
Выплата осуществляется в безналичном порядке на счет физлица в банке (иной кредитной организации) (п. 9 ст. 2 Закона № 418-ФЗ). Поэтому потребуется представить документы, подтверждающие реквизиты счета для перечисления средств (п. 7 Приложения № 2).
В каком размере осуществляется ежемесячная выплата?
Ежемесячная выплата назначается в размере прожиточного минимума, установленного на детей в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения физлица за этой выплатой (п. 5 ст. 1 Закона № 418-ФЗ).
На какой срок назначается выплата?
Выплата в общем случае производится до момента достижения ребенком возраста полутора лет (пп. 1 п. 1 ст. 6 Закона № 418-ФЗ).
При этом выплату при первичном обращении назначают сроком на один год. По истечении года родителю (усыновителю) придется повторно обратиться с заявлением и подтверждающими документами для продолжения осуществления выплаты (п. 3 ст. 2 Закона № 418-ФЗ), если на этот момент ребенку не исполнится полтора года.
Если родитель (усыновитель или опекун) переезжает на постоянное место жительство в другой субъект РФ, уполномоченный орган по прежнему месту его проживания прекращает выплаты (пп. 2 п. 1 ст. 6 Закона № 418-ФЗ).
Не вполне понятно, имеет ли право родитель (усыновитель, опекун) получать их в субъекте РФ по новому месту жительства, если снова обратиться за их назначением.
Есть вероятность, что в этом будет отказано, поскольку прямо в Законе № 418-ФЗ предусмотрено лишь два основания для возобновления ранее прекращенной выплаты. При этом описанный случай среди них не назван (см. п. 2 ст. 6 Закона № 418-ФЗ).
Отметим, что, по нашему мнению, с ежемесячной выплаты НДФЛ не должен удерживаться, так как ее можно рассматривать как законодательно предусмотренную компенсацию, освобождаемую от налогообложения по п. 3 ст. 217 НК РФ.

Какие электронные документы представляются в налоговые органы с помощью Кабинета ККТ-112Бух

Какие электронные документы представляются в налоговые органы с помощью Кабинета ККТ-112Бух



Екатерина Колесникова,
Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса
Специально для компании «Такском»

В последнее время организациям и индивидуальным предпринимателям предоставлены различные электронные ресурсы, которые призваны упростить и оптимизировать взаимодействие с государственными органами власти, в том числе с налоговой инспекцией. Масштабно доработан сервис «Личный кабинет налогоплательщика» для пользователей ККТ.
Сейчас пользователь ККТ может в своем Кабинете не только регистрировать, перерегистрировать или снимать кассу с учета, но и взаимодействовать с налоговым органом — обращаться в инспекцию, получать запросы и сообщения ФНС, предоставлять различную информацию и документы.
Но с 19 августа 2017 года — даты вступления в силу Приказа ФНС России от 29.05.2017 № ММВ-7-20/483@ — пользователи ККТ обязаны выполнять определенные действия только через свой Кабинет на официальном сайте ФНС России. Поговорим подробнее о возможностях и обязанностях пользователей ККТ в соответствии с нормами упомянутого Приказа.
Что можно делать в Кабинете ККТ, но не обязательно
В Кабинете ККТ можно зарегистрировать кассовый аппарат, а также внести изменения в регистрационные данные уже поставленной на учет контрольно-кассовой техники. Электронная регистрация ККТ осуществляется в Кабинете ККТ на официальном сайте ФНС России по адресу www.nalog.ru, доступном через информационные сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» для юридического лица и индивидуального предпринимателя.
Оформление заявки на регистрацию ККТ выполняется с помощью уже имеющегося в Кабинете шаблона путем внесения необходимых данных о ККТ, фискальном накопителе и его пользователе. Документы (информация), необходимые для регистрации ККТ, направляются одновременно с заявлением на регистрацию. После проверки предоставленных данных пользователь получает регистрационную карточку ККТ в электронном виде.
При внесении изменений в сведения, содержащиеся в журнале учета ККТ и карточке регистрации, соответствующие документы и информация для перерегистрации ККТ предоставляются не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения сведений.
В Кабинете ККТ предоставлена возможность снять контрольно-кассовую технику с учета. Документы (информация), необходимые для снятия с регистрационного учета ККТ, предоставляются одновременно с соответствующим заявлением. Однако если кассовый аппарат снимается с учета в случае его хищения или потери, то необходимые документы и заявление следует предоставить в срок не позднее одного рабочего дня со дня обнаружения факта хищения или потери.
Кроме того, в этом сервисе удобно формировать отчеты о регистрации, изменении параметров регистрации, закрытии фискального накопителя. После оформления заявки на регистрацию ККТ пользователь получает от налогового органа сведения о регистрационном номере ККТ и формирует отчет о регистрации ККТ. Этот документ направляется в налоговый орган в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения регистрационного номера.
Отчет об изменении параметров регистрации передается совместно с заявлением о перерегистрации ККТ по причине установки нового фискального накопителя. Отчет о закрытии фискального накопителя отправляется одновременно с заявлением о перерегистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя или заявлением о снятии ККТ с учета.
Еще в Кабинете ККТ предоставлена возможность направлять сведения о соответствии моделей ККТ и фискального накопителя требованиям законодательства РФ. При покупке кассового аппарата следует учитывать, что использовать в своей деятельности можно только те модели ККТ, которые включены в реестр контрольно-кассовой техники, утвержденный ФНС России. Также и в составе кассового аппарата надо применять такой фискальный накопитель, который включен в реестр, утвержденный ФНС России. Только утвержденные налоговым ведомством кассовые аппараты и фискальные накопители могут обеспечить правомерную передачу информации о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных в соответствии с новой редакцией Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ (далее – Закон № 54-ФЗ). Документы, необходимые для включения кассового аппарата в реестр ККТ или фискального накопителя в реестр ФН, представляются изготовителем одновременно с заявлением о соответствии модели.
Документы, необходимые для включения кассового аппарата в реестр ККТ или фискального накопителя в реестр ФН, представляются изготовителем одновременно с заявлением о соответствии модели.
Что пользователь контрольно-кассовой техники обязан делать через свой Кабинет ККТ
Предприниматель, получающий запросы налогового органа через Кабинет ККТ, должен здесь же и отвечать ведомству. Обязанность пользователей ККТ представлять в налоговые органы по их запросам информацию и (или) документы в связи с применением кассовых аппаратов предусмотрена пунктом 2 статьи 5 Закона № 54-ФЗ. Поэтому пользователю ККТ рекомендуется регулярно просматривать свой Кабинет ККТ на наличие в нем запросов из налоговой инспекции. Ведь срок направления сведений и документов в электронной форме в налоговый орган с момента размещения им запроса в кабинете ККТ пользователя составляет всего 3 рабочих дня.
Обращаю внимание, что с 1 июля 2017 года устаревшие кассы снимаются с регистрационного учета в одностороннем порядке без соответствующего заявления пользователя ККТ. Иными словами, если предприниматель сам не снимет старые кассы с учета, за него это сделает налоговый орган (Письмо ФНС России от 19.06.2017. № ЕД-4-20/11625@). Но для выполнения данной процедуры налоговому органу потребуется акт о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков ККТ (КМ-2), который он запросит у пользователя ККТ в требовании о представлении документов.
За непредставление или несвоевременное представление организацией или индивидуальным предпринимателем информации и документов по запросам налоговой инспекции нормы части 5 статьи 14.5 КоАП РФ предусматривают предупреждение или штраф в размере:
  • от 5 000 до 10 000 рублей — для организации;
  • от 1 500 до 3 000 рублей — для должностного лица или индивидуального предпринимателя.
В Кабинете ККТ предпринимателю предоставлена возможность добровольно сознаться в неприменении кассовых аппаратов или нарушениях при их использовании. Причем, заявление пользователя ККТ о совершении действия (бездействия), содержащего признаки состава административного правонарушения, предоставляется в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем добровольного устранения его пользователем. И устранить нарушение необходимо до момента привлечения к административной ответственности.
Добровольное признание поможет избежать ответственности, предусмотренной КоАП в следующих случаях:
  • неприменения ККТ, когда применение обязательно;
  • применения ККТ, не соответствующей установленным требованиям, например, без фискального накопителя.
  • нарушения порядка регистрации или перерегистрации ККТ;
  • невыдачи покупателю бумажного или электронного кассовых чеков.
Также в сервисе можно признавать факты неприменения ККТ или нарушений при ее использовании, которые выявлены налоговым органом в ходе автоматизированной проверки, что поможет значительно снизить размер штрафа. Срок для такого признания установлен в 1 рабочий день с момента, когда налоговый орган разместил в Кабинете ККТ данные о выявленных нарушениях. Соответствующее заявление должно быть сделано не позднее дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении. Но, если организация или индивидуальный предприниматель не признают вменяемое им нарушение, об этом также необходимо сообщить налоговому органу в аналогичном порядке.
Напомню, что неприменение ККТ влечет административную ответственность в виде штрафа (части 2, 4 статья 14.5 КоАП РФ) в размере:
  • от 1/4 до 1/2 суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 10 000 рублей для должностных лиц;
  • от 3/4 до одного размера суммы расчета, осуществленного с использованием наличных денег или электронных средств платежа без применения ККТ, но не менее 30 000 рублей для юридических лиц.
Кроме того, установлена административная ответственность за применение ККТ, которая не соответствует требованиям законодательства в виде:
  • предупреждения или штрафа в размере от 1 500 до 3 000 рублей для должностных лиц;
  • предупреждения или штрафа в размере от 5 000 до 10 000 рублей для юридических лиц.
Таким образом, если Вы не успели сознаться в содеянном нарушении, и оно было обнаружено налоговым органом в ходе автоматизированной проверки поступивших сообщений и заявлений от физических лиц или организаций, можно попробовать уменьшить размер штрафных санкций. Для этого необходимо сознаться в содеянном нарушении, а само нарушение устранить.
На практике встречаются ситуации, когда продавец не может применять онлайн-кассу по не зависящим от него причинам, например, в связи с тем, что на рынке временно отсутствуют в продаже фискальные накопители. Согласно официальной позиции, если организация или предприниматель приняли все меры по соблюдению требований законодательства о применении ККТ, то они не должны привлекаться к административной ответственности. И аргументом против санкций послужит договор поставки фискального накопителя, заключенный в разумный срок до окончания действия блока ЭКЛЗ или определенного законодательством предельного срока возможности его использования (Письмо Минфина России от 05.05.2017 № 03-01-15/28071).
Отмечу, что при отсутствии возможности применения онлайн-кассы в соответствии с требованиями Закона № 54-ФЗ продавец обязан при расчетах с покупателями выдавать им документ на бумажном носителе, подтверждающий факт расчета.
На что обратить внимание при работе в Кабинете ККТ
Передаваемые налоговому органу информацию и документы следует подписывать только усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя для того, чтобы их можно было разместить в Кабинете ККТ. Также перед отправкой ответа в налоговую инспекцию следует проверить — приложены ли необходимые документы, и не противоречат ли данные этих документов представляемым сведениям.
Датой подачи сведений (документов, информации) считается дата их размещения в Кабинете ККТ. Факт приема сведений налоговым органом подтверждает квитанция о приеме информации и документов, размещенная в Кабинете ККТ. При нарушении порядка представления сведений, в сервисе будет размещена квитанция об отказе в приеме.




Теги: ККТ

понедельник, 29 января 2018 г.

Учетная политика 2018: обзор изменений-112Бух

Учетная политика 2018: обзор изменений-112Бух



Приказом Минфина России от 28.04.2017 г. № 69н были внесены изменения и дополнения в Положение по бухгалтерскому учету № 1/2008 «Учетная политика организации». Обязаны ли компании внести поправки и изменения в свою действующую учетную политику? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в том, что конкретно было изменено.
1. Изменение касается материнский компаний.
В ПБУ был добавлен новый пункт 5.1 следующего содержания: «Организация выбирает способы ведения бухгалтерского учета независимо от выбора способов ведения бухгалтерского учета другими организациями. В случае если основное общество утверждает свои стандарты бухгалтерского учета, обязательные к применению его дочерним обществом, то такое дочернее общество выбирает способы ведения бухгалтерского учета исходя из указанных стандартов».
Ранее такого положения не было.
2. Уточнен порядок формирования учетной политики.
Как мы знаем, если ФСБУ (федеральные стандарты бухгалтерского учета) предусматривали несколько вариантов учета той или иной ситуации, то компания вправе была выбрать один из способов и закрепить его в своей учетной политике.
Если выбор не установлен, то работать следует по установленным ФСБУ. Такой порядок сохранился и сейчас. Об этом говорит нам пункт 7 ПБУ.
А что делать, если ФСБУ не предусматривают ни одного способа ведения учета для той или иной ситуации? Уточнен порядок действия организации и четко прописан теперь в ПБУ алгоритм действий
Как отмечено в пункте 7.1 ПБУ, в случае если по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета в федеральных стандартах бухгалтерского учета не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то организация разрабатывает соответствующий способ исходя из требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами. При этом организация использует последовательно следующие документы:
а) международные стандарты финансовой отчетности;
б) положения федеральных и (или) отраслевых стандартов бухгалтерского учета по аналогичным и (или) связанным вопросам;
в) рекомендации в области бухгалтерского учета.
3. Несущественная информация
Новый пункт ПБУ 1/2008 7.4 рассказывает нам о том, что организация вправе самостоятельно определить какая информация будет являться несущественной.
Отнесение информации к несущественной организация осуществляет самостоятельно исходя как из величины, так и характера этой информации.
4. Малые предприятия вправе не применять последовательность, указанную в пункте 7.1 ПБУ.
Как мы знаем, малые предприятия и некоммерческие организации, участники проекта «Сколково» вправе применять упрощенные способы ведения бухучета и сдавать упрощенную отчетность.
Указанные компании тоже обязаны применять способы учета, установленные ФСБУ, а при наличии нескольких способов выбирать один из них. Но если в ФСБУ ни одного способа нет, тем, кто ведет упрощенный бухучет, разрешено формировать учетную политику исходя только из требования рациональности.
Вывод: кто применяет упрощенный способ бухгалтерского учета, может отказаться от последовательного применения МСФО, стандартов по аналогичным вопросам и рекомендаций в области бухучета.
5. Раскрытие информации.
Может ли компания немного отступить от правили ФСБУ? Да, есть такая возможность и мы расскажем, в каком случае предприятие вправе это сделать.
Пункт 7.3 ПБУ говорит нам, что в исключительных случаях, когда формирование учетной политики приводит к недостоверному представлению финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и движения ее денежных средств в бухгалтерской (финансовой) отчетности, организация вправе отступить от правил, установленных данными пунктами, при соблюдении всех следующих условий: а) определены обстоятельства, препятствующие формированию достоверного представления о ее финансовом положении, финансовых результатах деятельности и движении денежных средств в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
б) возможен альтернативный способ ведения бухгалтерского учета, применение которого позволяет устранить указанные обстоятельства;
в) альтернативный способ ведения бухгалтерского учета не приводит к возникновению других обстоятельств, при которых бухгалтерская (финансовая) отчетность организации будет давать недостоверное представление о ее финансовом положении, финансовых результатах деятельности и движении денежных средств;
г) информация об отступлении от правил и применении альтернативного способа ведения бухгалтерского учета раскрывается организацией в соответствии с настоящим Положением.
6. Составление отчетности по правилам МСФО
Как говорит нам пункт 7 ПБУ, компания, которая раскрывает составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности консолидированную финансовую отчетность или финансовую отчетность организации, не создающей группу, вправе при формировании учетной политики руководствоваться федеральными стандартами бухгалтерского учета с учетом требований Международных стандартов финансовой отчетности.
Но что делать, если правила МСФО идут вразрез с ФСБУ? Компания праве не применять ФСБУ. Пункт 20.1 ПБУ разъясняет нам следующее: организация должна в отношении каждого не примененного ею способа ведения бухгалтерского учета, установленного федеральным стандартом бухгалтерского учета, описать такой способ, а также раскрыть соответствующее требование Международного стандарта финансовой отчетности и описать, каким образом это требование будет нарушено в случае применения способа ведения бухгалтерского учета, установленного федеральным стандартом бухгалтерского учета.
7. Пояснительная записка отменена.
Как мы помним, ранее в составе бухгалтерской отчетности шла пояснительная записка, в которой кратко отражалась информация о предприятии и о существенных способах ведения учета.
Сейчас такого документа составлять не нужно. Новое ПБУ не говорит о порядке формирования пояснительной записки.
8. Ретроспективное отражение изменения учетной политики.
Как отмечено в пункте 15 ПБУ, при ретроспективном отражении последствий изменения учетной политики исходят из предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета применялся с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида.
Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики заключается в корректировке входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и (или) других статей бухгалтерского баланса на самую раннюю представленную в бухгалтерской (финансовой) отчетности дату, а также значений связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период, как если бы новая учетная политика применялась с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида.

пятница, 26 января 2018 г.

6-НДФЛ обновили-112Бух

6-НДФЛ обновили-112Бух



Налоговая служба внесла изменения в расчет по форме 6-НДФЛ и порядок ее заполнения.

Так, на титульном листе расчета появились новые графы:
- форма реорганизации (ликвидации) код;
- ИНН/КПП реорганизованной организации.
Заполнять эти строки нужно будет в случае, когда 6-НДФЛ за реорганизованную компанию представляет ее правопреемник по месту своего нахождения. Напомним, что такая ситуация возможна, если сама реорганизованная фирма не успела сдать расчет до завершения реорганизации (п. 5 ст. 230 НК).
Согласно обновленному порядку заполнения расчета, в графе «ИНН/КПП реорганизованной организации» указываются, соответственно, ИНН и КПП, которые были присвоены реорганизованной (т.е. уже не существующей) компании инспекцией по месту ее нахождения (по месту нахождения ее «обособки»). При этом в верхней части титульного листа указываются ИНН и КПП организации-правопреемника, в графе «по месту нахождения (учета)» - код 215 или 216 (если компания-правопреемник является крупнейшим налогоплательщиком), а в реквизите «Налоговый агент» - наименование реорганизованной организации (ее обособленного подразделения).
Если 6-НДФЛ представляется налоговым агентом за самого себя, а не в порядке правопреемства, в графе «ИНН/КПП реорганизованной организации» проставляются прочерки.
В графе «Форма реорганизации (ликвидации)» проставляется код, в соответствии с внесенным в порядок заполнения расчета перечнем.
Установлено, что новый бланк 6-НДФЛ будет применяться, начиная с отчетной кампании по итогам 2017 года, но не ранее чем через два месяца после опубликования (дата опубликования 25.01.2018).
Теги: 6-НДФЛ

6-НДФЛ обновили-112Бух

6-НДФЛ обновили-112Бух



Налоговая служба внесла изменения в расчет по форме 6-НДФЛ и порядок ее заполнения.

Так, на титульном листе расчета появились новые графы:
- форма реорганизации (ликвидации) код;
- ИНН/КПП реорганизованной организации.
Заполнять эти строки нужно будет в случае, когда 6-НДФЛ за реорганизованную компанию представляет ее правопреемник по месту своего нахождения. Напомним, что такая ситуация возможна, если сама реорганизованная фирма не успела сдать расчет до завершения реорганизации (п. 5 ст. 230 НК).
Согласно обновленному порядку заполнения расчета, в графе «ИНН/КПП реорганизованной организации» указываются, соответственно, ИНН и КПП, которые были присвоены реорганизованной (т.е. уже не существующей) компании инспекцией по месту ее нахождения (по месту нахождения ее «обособки»). При этом в верхней части титульного листа указываются ИНН и КПП организации-правопреемника, в графе «по месту нахождения (учета)» - код 215 или 216 (если компания-правопреемник является крупнейшим налогоплательщиком), а в реквизите «Налоговый агент» - наименование реорганизованной организации (ее обособленного подразделения).
Если 6-НДФЛ представляется налоговым агентом за самого себя, а не в порядке правопреемства, в графе «ИНН/КПП реорганизованной организации» проставляются прочерки.
В графе «Форма реорганизации (ликвидации)» проставляется код, в соответствии с внесенным в порядок заполнения расчета перечнем.
Установлено, что новый бланк 6-НДФЛ будет применяться, начиная с отчетной кампании по итогам 2017 года, но не ранее чем через два месяца после опубликования (дата опубликования 25.01.2018).
Теги: 6-НДФЛ

Декларация по налогу на имущество организаций: новые разъяснения ФНС-112Бух

Декларация по налогу на имущество организаций: новые разъяснения ФНС-112Бух



Отчитаться по налогу на имущество за 2017 год организации должны не позднее 30.03.2018. В связи с этим Налоговая служба разъяснила отдельные вопросы, касающиеся порядка заполнения и представления имущественной декларации.

Так, по строке 030 раздела 2.1. инвентарный номер объекта недвижимости указывается лишь в случае, когда ни кадастрового (строка 010), ни условного номера (строка 020) у этого объекта нет.
Бывает так, что несколько недвижимых ОС, каждый из которых имеет свой кадастровый номер, учтены на балансе организации в одной инвентаризационной карточке с общей первоначальной стоимостью. В такой ситуации нужно заполнить несколько блоков строк 010-050, указав каждый из кадастровых номеров. Строку 030 «Инвентарный номер» заполнять не нужно.
Причем общую остаточную стоимость по инвентаризационной карточке придется распределить между указанными в ней объектами. Делается это расчетным путем исходя из доли площади объекта в суммарной площади всех объектов, указанных в карточке, умноженной на общую остаточную стоимость по карточке.
Также ФНС напомнила, что если организация желает сдавать одну общую декларацию в отношении имущества, находящегося в разных подразделениях, но в пределах одного субъекта РФ, она должна получить соответствующее согласие налоговиков до начала налогового периода, за который представляется декларация. При этом Налоговая служба порекомендовала инспекциям проводить такое согласование и после начала налогового периода при условии, что соответствующий запрос был получен до его начала, а окончание установленного тридцатидневного срока информирования налогоплательщика приходится на отчетный год.

четверг, 25 января 2018 г.

2-НДФЛ: порядок представления при реорганизации-112Бух

2-НДФЛ: порядок представления при реорганизации-112Бух



С 01.01.2018 года вступили в силу поправки в НК, устанавливающие, что в случае, когда реорганизованная компания сама не успела сдать справки 2-НДФЛ до завершения реорганизации, это обязана сделать организация-правопреемник.

ФНС разъясняет, что фирма-правопреемник, которая и сама является налоговым агентом по НДФЛ, должна представить справки 2-НДФЛ отдельно:
- за себя как налогового агента;
- за реорганизованную компанию.
Причем в последнем случае в справке следует указать ОКТМО реорганизованной организации (ее обособки), а представляется такая справка в инспекцию по месту нахождения правопреемника.
Например, если в 2017 году сотрудник перешел на работу из реорганизованной организации в компанию, признаваемую ее правопреемником, по нему нужно будет сдать две отдельные справки (если, конечно, до окончания реорганизации сведения о его доходах реорганизованной фирмой в ИФНС не представлялись).

среда, 24 января 2018 г.

Платить ли взносы с премий к Новому году?-112Бух

Платить ли взносы с премий к Новому году?-112Бух



Контролеры взносы с новогодних премий определенно потребуют. Но если вы готовы спорить, можете их не уплачивать.
Если премия выдается всем работникам в одинаковом размере, не зависит от оклада и должности, не является систематической и выплачивается по решению руководства за счет чистой прибыли, она не является оплатой труда и не относится к объекту по взносам. Это подтвердил ВС РФ в определении от 27.12.2017 № 310-КГ17-19622.

Взыскание налоговой задолженности налогоплательщика с иных лиц-112Бух

Взыскание налоговой задолженности налогоплательщика с иных лиц-112Бух



С.В. Разгулин,
действительный государственный советник РФ 3 класса
Практика привлечения третьих лиц к погашению задолженности налогоплательщика по налоговым платежам расширяется. Некоторым вопросам исполнения третьими лицами обязанности налогоплательщика по уплате налога посвящено интервью с Сергеем Разгулиным, действительным государственным советником РФ 3 класса.
— В каких случаях НК РФ предусматривает погашение недоимки налогоплательщика третьими лицами?
Налоговый кодекс допускает случаи привлечения третьих лиц к уплате налога за налогоплательщика:
  • добровольное. С 30 ноября 2016 года уплата налога за налогоплательщика может быть произведена иным лицом (пункт 1 статьи 45 НК РФ);
  • при исполнении гражданско-правовых обязательств поручителем, гарантом (статьи 74, 74.1 НК РФ);
  • в рамках противодействия уходу от налогообложения.
Случаи взыскания налоговой задолженности налогоплательщика с иного лица, в том числе с дочернего и (или) основного общества по отношению к налогоплательщику, установлены подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ. Взыскание налоговой задолженности возможно с любого лица, признанного судом иным образом зависимым с налогоплательщиком, за которым числится недоимка. С учетом статьи 11 НК РФ такими лицами могут выступать организации, индивидуальные предприниматели и физические лица.
В чем выражается «зависимость» налогоплательщика и иного лица?
Взаимоотношения двух хозяйственных обществ рассматриваются как взаимоотношения основного и дочернего общества, когда одно общество имеет возможность определять решения, принимаемые другим обществом, либо давать обязательные для него указания (Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996). Такие отношения могут устанавливаться и применительно к отдельной конкретной сделке.
Перечень оснований признания лиц взаимозависимыми содержит пункт 2 статьи 105.1 НК РФ. Но Верховный Суд исходит из того, что используемое в пункте 2 статьи 45 НК РФ понятие «иной зависимости» между налогоплательщиком и лицом, к которому предъявлено требование о взыскании налоговой задолженности, имеет самостоятельное значение.
Доказывать факт «иной зависимости» налоговый орган вправе, если действия налогоплательщика и другого лица носят согласованный (зависимый друг от друга) характер и приводят к невозможности исполнения обязанности по уплате налогов налогоплательщиком.
Когда поведение объективно носит зависимый характер, отсутствие признаков субъективной зависимости между лицами, в том числе, по указанным в пункте 2 статьи 105.1 НК РФ критериям участия в капитале или осуществления руководства деятельностью, не исключает привлечение зависимого лица к погашению недоимки налогоплательщика на основе подпункта 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ.
Какие действия указывают на «иную зависимость»?
Могут быть приняты во внимание следующие обстоятельства:
  • создание организации незадолго до окончания налоговой проверки налогоплательщика;
  • переход сотрудников налогоплательщика в другую организацию;
  • продолжение взаимодействия работников с контрагентами налогоплательщика от имени вновь созданной организации;
  • безвозмездный характер передачи «бизнеса», отсутствие разумных экономических причин такой передачи;
  • перезаключение зависимым лицом договоров с контрагентами налогоплательщика, включая случаи одновременного прекращения договорных отношений самого налогоплательщика с указанными контрагентами. Перезаключение договоров с поставщиками и покупателями по существу приводит к передаче прав на получение доходов от деятельности налогоплательщика, что для целей применения пункта 2 статьи 45 НК РФ может рассматриваться в качестве одной из форм передачи имущества (имущественных прав);
  • тождественность у налогоплательщика и зависимого лица фактических адресов, контактных телефонных номеров, информационных сайтов, видов деятельности.
Признание судом лиц иным образом зависимыми производится при рассмотрении иска налогового органа о взыскании задолженности в порядке подпункта 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ.
При наличии оснований налоговый орган одновременно с иском будет направлять в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер с приложением документов и сведений о передаче налогоплательщиком денежных средств, иного имущества, о перечислении выручки за реализуемые товары (работы, услуги) на счета третьего лица (третьих лиц).
— При каких обстоятельствах применяется подпункт 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ о взыскании задолженности с иных лиц?
Взыскание недоимки с иного лица возможно при наличии следующих условий:
  • в отношении налогоплательщика проведена налоговая проверка, по результатам которой выявлена недоимка;
  • недоимка не погашена в течение 3-х месяцев;
  • на счета иного лица поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) налогоплательщика, в том числе в порядке взаиморасчетов, или налогоплательщик после того как узнал или должен быть узнать о назначении выездной налоговой проверки или о начале проведения камеральной проверки передал по любому основанию имущество иному лицу и такая передача привела к невозможности взыскания недоимки.
Применение указанных положений возможно и если перечисление выручки, передача имущества производились через совокупность взаимосвязанных операций. Налоговая обязанность следует судьбе переданных налогоплательщиком в пользу зависимого с ним лица имущества, к которому для целей обращения взыскания следует относить и имущественные права.
Для применения процедуры взыскания не имеет значения, была ли передача имущества между лицами возмездной или безвозмездной.
— Любая передача в установленный подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ временной интервал иному лицу имущества налогоплательщика влечет обращение взыскания на это имущество?
Передача имущества или прав на получение доходов от деятельности налогоплательщика другому лицу может стать основанием для взыскания налоговой задолженности с этого лица. Но в каждом конкретном случае налоговый орган должен установить:
  • отличались ли условия передачи бизнеса от тех, которые обычно имеют место при взаимодействии независимых друг от друга участников гражданского оборота (отсутствие цели делового характера);
  • цель передачи бизнеса состояла в переводе имущественной базы, за счет которой должна была быть исполнена обязанность по уплате налогов.
— А если речь идет о создании нового бизнеса?
Налоговый орган будет анализировать как связано прекращение деятельности у прежнего юрлица с началом деятельности на базе вновь созданного (или уже действовавшего) юридического лица. То есть, нужно различать «дробление бизнеса» и «приобретение бизнеса» самостоятельным юридическим лицом, созданным другими участниками, находящимся по другому адресу, имеющему свой управленческий персонал и иной штат сотрудников.
«Дробление» бизнеса может выступать способом сокрытия имущества, за счет которого могло бы производиться взыскание налога с должника.
Письмом ФНС России от 19.12.2016 № СА-4-7/24347@ в налоговые органы направлен обзор судебной практики по вопросу применения подпункта 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ. В одном из дел, приведенных в указанном обзоре, налоговым органом было установлено, что в результате согласованных действий налогоплательщика и его зависимого лица (ответчика по делу) прекратилась финансово-хозяйственная деятельность налогоплательщика, поскольку реализация имущества ответчику и перевод в его штат сотрудников привели к невозможности выполнения налогоплательщиком обязанности по уплате налогов.
И одновременно началось осуществление той же деятельности фактическим правопреемником проверяемого налогоплательщика — ответчиком. Суд, установив факт взаимозависимости и аффилированности обществ, направленность действий налогоплательщика на перевод активов, персонала, пришел к выводу, что инспекцией доказана совокупность условий, при которых взыскание налоговой задолженности производится с зависимого лица, получившего от должника весь бизнес, включая основные активы и рабочий персонал. Помимо этого перевод бизнеса в подконтрольные юридические лица может выступать способом снижения налоговой нагрузки.
Правда, в судебной практике есть примеры, когда действия по «разделению бизнеса» не были признаны направленными на получение необоснованной налоговой выгоды, если общества осуществляли самостоятельные виды деятельности, не являющиеся частью единого производственного процесса. При таких условиях суд не усмотрел основания рассматривать разделившиеся общества в качестве одного хозяйствующего субъекта (Постановление Президиума ВАС РФ от 09.04.2013 № 15570/12).
— Как налоговый орган получает доказательства неправомерности действий налогоплательщика и зависимого лица?
Применяются контрольные мероприятия в форме истребования документов (информации), проведения допросов должностных лиц налогоплательщика-должника, его основных и дочерних обществ, а также его контрагентов с целью установления обстоятельств эксплуатации имущества налогоплательщика, перечисления выручки на счета зависимых (основных) обществ.
Налоговые органы проводят анализ:
  • регистрационных документов налогоплательщика, информационных ресурсов с целью выявления актуальной информации о наличии либо отсутствии дочерних и основных обществ;
  • выписок по расчетным счетам в банках налогоплательщика-должника, его дочерних и основных обществ, а также организаций, которые могут быть признаны зависимыми с налогоплательщиком в судебном порядке (включая период с момента, когда налогоплательщик узнал о проведении в отношении него налоговой проверки). Цель исследования — установить обстоятельства передачи денежных средств или поступления выручки за реализуемые товары (работы, услуги) на счета зависимых лиц налогоплательщика-должника;
  • регистров бухгалтерского и налогового учета налогоплательщика, а также иных документов с целью установления фактов и обстоятельств уменьшения его активов;
  • текущей деятельности налогоплательщика-должника с целью установления обстоятельств, свидетельствующих о продолжении производственной или иной деятельности при отсутствии активов и денежных операций по счетам в банках;
  • деятельности основных контрагентов налогоплательщика-должника с целью выявления обстоятельств заключения договоров с иными лицами, которые могут быть признаны зависимыми с налогоплательщиком-должником.
— Необходимую информацию налоговые органы получают также в порядке межведомственного взаимодействия?
В соответствующие государственные органы направляются запросы об установлении собственников имущества, ранее принадлежавшего налогоплательщику-должнику (если переход права собственности подлежит государственной регистрации).
Налоговые органы используют материалы уголовных дел, возбужденных в отношении должностных лиц по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, в крупном размере по признакам преступления, предусмотренного статьей 199.2 УК РФ.
— Как производится взыскание, например, с основной компании задолженности по уплате налогов дочерней компании?
Взыскание налога производится налоговым органом:
  • при исчерпании процедур принудительного взыскания недоимки в бесспорном порядке с самого налогоплательщика — дочернего общества (то есть, ответственность основного общества субсидиарная);
  • в судебном порядке;
  • в пределах выручки (переданного имущества), поступившей основному обществу после возникновения обязанности дочернего общества по уплате налога (Постановление Президиума ВАС РФ от 25.10.2011 № 4872/11). Стоимость переданного имущества определяется как остаточная стоимость имущества, отраженная в бухгалтерском учете организации, на момент, когда организация, за которой числится задолженность, узнала или должна была узнать о назначении выездной проверки или о начале проведения камеральной проверки (письмо ФНС России от 24.03.2015 № СА-4-7/4709@).
— Сохраняются ли для зависимого лица риски привлечения к уплате налога за ликвидированную организацию?
Статья 44 НК РФ предусматривает, что обязанность по уплате налога прекращается с ликвидацией организации-налогоплательщика.
Но положения статьи 44 НК РФ, определяющие порядок и основания возникновения, изменения, прекращения обязанностей по уплате налога, применяются с учетом специальных правил, закрепленных в пункте 2 статьи 45 НК РФ.
По мнению судебных органов, предоставление приоритета пункту 3 статьи 44 НК РФ перед правилами подпункта 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ позволяло бы налогоплательщикам, переведя всю хозяйственную деятельность на свою взаимозависимую организацию, ликвидироваться без каких-либо неблагоприятных налоговых последствий.
Тем самым, если на момент подачи налоговым органом заявления в суд налогоплательщик не был ликвидирован, то правовые основания для взыскания задолженности с его зависимого общества имеются (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.07.2016 по делу № А06-6687/2015).
— Допустимо ли привлечение директора должника, главбуха к уплате налога за организацию?
Подобная процедура на практике реализуется в форме возмещения вреда государству лицом, виновным в совершении преступления, или лицом, уголовное преследование в отношении которого было прекращено по нереабилитирующим основаниям (амнистия, истечение срока давности).
Конституционный Суд указывал, что обязанность возместить причиненный вред как мера гражданско-правовой ответственности применяется к причинителю вреда при наличии состава правонарушения, включающего, как правило, наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступлением вреда, а также его вину (Постановления КС РФ от 15.07.2009 № 13-П, от 07.04.2015 № 7-П; Определения КС РФ от 04.10.2012 № 1833-О, от 15.01.2016 № 4-О, от 19.07.2016 № 1580-О). Физические лица, которые признаются субъектами налоговых преступлений, подробно указаны в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления». Такими лицами могут признаваться физическое лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, собственник имущества организации, руководитель организации, лицо, выполняющее управленческие функции в этой организации, связанные с распоряжением ее имуществом.
В соответствии со статьей 309 УПК РФ в приговорах по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ, должно содержаться решение по предъявленному гражданскому иску. Истцами по данному гражданскому иску могут выступать налоговые органы (подпункт 16 пункта 1 статьи 31 НК РФ) или органы прокуратуры (часть третья статьи 44 УПК РФ). В качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством (статьи 1064 и 1068 ГК РФ) несет ответственность за вред, причиненный преступлением (статья 54 УПК РФ).
Также отметим, что субсидиарная ответственность должностных лиц по обязательствам должника предусмотрена статьей 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, а имущества должника для погашения требований недостаточно. Причем под контролирующим лицом в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 21.12.2017 № 53 предлагается понимать лицо, под влиянием которого определены существенные условия сделок, изменившие экономическую или юридическую судьбу должника, и извлекшее выгоду из незаконного, в том числе недобросовестного поведения руководителя должника. По общему правилу, номинальный и фактический руководитель несут субсидиарную ответственность.
— Как соотносится взыскание налоговой задолженности с организации и взыскание ущерба с виновных физических лиц?
С 30 ноября 2016 года в силу подпункта 7 пункта 3 статьи 45 НК РФ обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком со дня предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему на соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств со счета налогоплательщика или со счета иного лица в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе в результате преступлений, за совершение которых статьями 198—199.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.
ФНС должен быть установлен порядок зачета суммы указанных денежных средств в счет исполнения соответствующей обязанности по уплате налога.
Отметим, что возмещение ущерба может быть произведено не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами (пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48). Взыскание налоговой задолженности налогоплательщика, в том числе с зависимого лица в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ, не препятствовало одновременному инициированию процедуры возмещения ущерба с физического лица в рамках рассмотрения уголовного дела. И наоборот, взыскание с руководителя по гражданскому иску в рамках уголовного дела материального ущерба в виде неуплаченных сумм налога не исключало вероятности взыскания налога с организации-налогоплательщика или с иного лица.
— Порядок привлечения физических лиц к возмещению вреда в счет погашения недоимки налогоплательщика уточнен?
По данному вопросу принято Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 № 39-П.
С физических лиц, которые были осуждены за совершение налоговых преступлений, или уголовное преследование которых в связи с совершением таких преступлений было прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть взысканы недоимки и пени, не поступившие в бюджет от организации-налогоплательщика. Такое взыскание возможно по искам прокуроров и налоговых органов о возмещении вреда, причиненного публично-правовым образованиям (от имени РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уголовном или гражданском процессе). Во изменение существовавшей практики закрепляется последовательность и однократность взыскания.
— На каком этапе возможно обращение в суд за взысканием ущерба с физического лица?
По общему правилу, взыскание производится после внесения в ЕГРЮЛ сведений о ликвидации организации-налогоплательщика либо после того, как судом будет установлено, что данная организация является фактически недействующей или что взыскание с нее либо с лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам, налоговой недоимки и пеней на основании норм налогового и гражданского законодательства невозможно.
Невозможность такого взыскания, по мнению ФНС, подтверждает, в том числе:
  • возвращение исполнительного документа по мотивам, связанным с невозможностью его исполнения (пункты 2—4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»);
  • прекращение производства по делу о банкротстве или возврат заявления о признании организации-налогоплательщика банкротом в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
  • результаты анализа данных о финансово-хозяйственном состоянии организации, свидетельствующие о невозможности погашения задолженности.
При этом доказывать возможность привлечения к уплате недоимки налогоплательщика или иных лиц, должен ответчик. При наличии таких оснований налоговые органы ориентированы на заявление ходатайства о приостановлении производства по гражданскому делу к физлицу до исчерпания механизмов взыскания за счет самой организации или иных лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам.
— В чем особенности разбирательства дел о погашении физическим лицом ущерба по иску налогового органа?
К доказательствам причинения вреда и его размера относятся материалы налоговых проверок, материалы предварительного расследования. В ходе судебного разбирательства должны быть установлены все элементы состава правонарушения.
При этом в гражданских исках вина лица, причинившего вред, презюмируется (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). ФНС полагает, что именно физическое лицо — ответчик должно доказать, что вред, который состоит в непоступлении в бюджет налогов от организации, причинен не по его вине.
— Что значит однократность взыскания?
Сумма ущерба, подлежащая взысканию с физического лица (физических лиц), уменьшается на сумму задолженности, фактически погашенной организацией — налогоплательщиком (иным зависимым лицом, привлеченным к уплате налога). Аналогичный подход к привлечению виновных физических лиц к погашению ущерба применим и в иных случаях неуплаты организацией обязательных платежей.
— А если физлицо не получило никакой материальной выгоды от неуплаты налогов организацией?
Получение или неполучение выгоды виновным физлицом не является условием для привлечения его к возмещению вреда.
Сумма взыскания с физлица может быть уменьшена, в частности, исходя из его имущественного положения. Но ФНС считает, что такое снижение недопустимо, например, когда речь идет об умышленной форме вины, назначении лицу уголовного наказания, не связанного с лишением свободы (пункт 3 письма ФНС России от 09.01.2018№ СА-4-18/45@).
При наличии нескольких виновных физических лиц взыскание с них осуществляется солидарно. Согласно позиции ФНС, снижение размера ответственности конкретного лица должно влечь повышение объема взыскиваемых средств с иного виновного лица. Штрафы за налоговые правонарушения, наложенные на организацию-налогоплательщика, с физических лиц не взыскиваются.